Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Том 9 № 2 2024 год

ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Иванников Иван Андреевич

АНАРХИСТСКОЕ УЧЕНИЕ М.А. БАКУНИНА И СОВРЕМЕННОСТЬ (К 210 – ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МЫСЛИТЕЛЯ)

Аннотация. Актуальность статьи определена наличием в современном мире социальных проблем и противоречий, в том числе в системе международных отношений, которые во многом сходны с теми, которые существовали во второй половине XIX века и были осмыслены классиком анархизма Михаилом Александровичем Бакуниным (1814–1876). Основная цель - анализ основных политико-правовых идей М.А. Бакунина о оптимальной форме социальной организации, ценности свободной личности и автономных коммун, федерального союза автономных коммун и народов, в том числе и славянской федерации. Рассматриваемые проблемы. В статье исследуются этапы развития мировоззрения М.А. Бакунина и его взгляды на государство, государственную власть, законодательство и оптимальную форму социальной организации.  Используемые методы: диалектический, герменевтический, сравнительный, ретроспективный, хронологический, принцип восхождения от абстрактного к конкретному, актуализации.  Сделан вывод, что доктрина формы государства М.А. Бакунина была самой прогрессивной в XIX столетии и не потеряла актуальности в современной политико-правовой мысли.

Ключевые слова: М.А. Бакунин, социальная организация, автономная коммуна, социальная революция, Парижская Коммуна, государственная власть, государство, хартия, федерация, равенство.

EDN: IKJQDH

 

Зашляпин Леонид Александрович

ЭВОЛЮЦИОНИРОВАНИЕ СТАТУСА ПОТЕРПЕВШЕГО В СОВЕТСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Актуальность исследования статуса потерпевшего базируется на внимании конституционного законодателя к данной проблематике, актуализации соответствующих исследований в авторитетных изданиях, включая журнал «Legal Bulletin». Отличия статьи от имеющихся публикаций состоит в том, что в ней реализована цель и представлены результаты в аспекте эволюции правового положения (правосубъектности, правообъектности) потерпевшего по УПК РСФСР 1923 г. и УПК РСФСР 1960 г.

Основная цель состоит в исследовании объектной области, в качестве которой выступали нормативные правила, регулирующие положение потерпевшего в период действий УПК РСФСР 1923 г. и УПК РСФСР 1960 г. и синхронные доктринальные позиции, соответствующие этим периодам. При этом рассматривалась проблема генезиса и эволюционирования процессуального статуса потерпевшего

Методами исследования были моделирование, системный подход, юридико-догматический метод.

В результате сделан вывод, что первоначальный период действия советского закона не позволял конструировать процессуальный статус потерпевшего, который выступал объектом права. В завершающий период действия советского законодательства возникли тенденции правосубъектности потерпевшего, определяющие возможность формирования процессуального статуса потерпевшего.

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, участник процесса, субъект процесса, субъект права, потерпевший, правосубъектность, правообъектность, объект права, пострадавший, статус потерпевшего.

EDN: JJUXIB

 

Земскова Полина Евгеньевна

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ

Аннотация. В статье предложен расширительный подход к определению понятия «юридическая фикция». В рамках такого расширительного подхода автор квалифицирует как юридические фикции ряд системно повторяющихся подходов к разрешению единообразных казусов, встречающихся в российской гражданско-процессуальной практике. Актуальность исследования обусловлена тем, что российская гражданско-процессуальная практика последовательно продуцирует формальные и при этом достаточно «неудобные» подходы к разрешению отдельных категорий казусов. Таким подходам необходимо дать юридическую квалификацию: либо как коллизиям, подлежащим устранению, либо как нормальным правовым явлениям, порождаемым особенностями сложного аппарата гражданского процесса. От такой квалификации будет зависеть последующая судьба таких подходов: подлежат ли они «уничтожению», либо сохранятся и укрепятся в практике гражданского процесса.
Основной целью исследования является обоснование правовой квалификации таких подходов как особой формы юридической фикции.
В частности, в статье рассматриваются три основных проблемных процессуальных подхода.
Во-первых, рассматривается подход, при применении которого повторная экспертиза в суде апелляционной инстанции может быть инициирована без перехода к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции; опираясь на результаты такой экспертизы сторона не вправе уточнить исковые требования.
Во-вторых, подвергается анализу практика запрета судам по своей инициативе изменять основание искового требования в ситуации, когда квалификация такого основания является спорной.
В-третьих, в качестве ещё одной иллюстрации авторской идеи приводится сложившееся в процессуальной практике правило о том, что факт погашения задолженности после принятия соответствующего судебного решения не является основанием для отмены данного судебного решения в апелляции.
Описанные проблемы исследуются преимущественно с помощью системно-структурного и функционального методов, применение которых позволяет автору обосновать вывод о том, что описанные подходы, сформированные в судебной практике, представляют собой особую форму юридической фикции.

Ключевые слова: юридическая фикция, процессуально-правовые фикции, гражданское процессуальное право, повторная судебная экспертиза, апелляционная инстанция, уточнение исковых требований, основание искового требования.

EDN: BNSTME

 

Каткова Лариса Владимировна, Мекка Олег Алексеевич

ЦЕННОСТИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОЗНАНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что правовая культура в разных ее проявлениях часто рассматривается абстрактно, без опоры на конкретный эмпирический материал, между тем, любое теоретическое положение требует верификации. Кроме того, в научной литературе распространены трактовки правовой культуры, которые не вполне адекватно отражают ее сущность. Прежде всего речь идет о тех моделях правовой культуры, которые сводят ее к законопослушному поведению и знанию законодательства, что, на взгляд авторов, совершенно недостаточно. Таким образом в тени остается ее сущность – ценностно-идеологическое содержание. Не имея ничего против понятий «законность» и «законопослушание», отметим, что такой подход не учитывает реального разнообразия вполне легальных целевых установок, ориентаций граждан, существующих в политико-правовой сфере.
Основная цель статьи – показать, каким образом основные ценностные правовые категории «свобода», «справедливость», «равенство» отражаются в сознании такой социальной группы как студенты.
Рассматриваемые проблемы. Основная проблема видится в том, что в правоведческой литературе доминирует подход к правовой культуре, определяемый авторами как монологический, универсалистский или объектный. Этот подход не учитывает специфики группового сознания и поведения, а также содержания отдельных исторических периодов. Граждане при таком подходе рассматриваются исключительно как объекты идеологического воздействия, а сама культура лишается своего главного качества – разнообразия. Данная проблема снимается в рамках аксиологического и социологического подходов к рассмотрению правовой культуры.
Используемые методы. Авторы, понимая правовую культуру как нормативно-ценностную систему, определяющую поведение индивидов и социальных групп в политико-правовой сфере, применяют аксиологический и социологический подходы к анализу правовых ценностей. В частности, представлены результаты интервьюирования студентов вуза.
Выводы. Основные ценности правовой культуры представляют собой взаимосвязанный комплекс. В зависимости от содержания текущей ситуации та или иная ценность выходит на первый план и выступает в качестве системообразующего элемента. Кроме того, происходит смысловое модифицирование правовых ценностей в процессе их практического использования в качестве политико-правовых ориентиров.
Разные толкования правовой культуры определяют технологии формирования правовой культуры и здесь основными вариантами являются объектный (с ориентацией на знание законов и законопослушное поведение) и субъектный (ориентирующий на активность в защите собственных интересов, использование правовых институтов как государственных, так и негосударственных).

Ключевые слова: правовая культура, тип правовой культуры, ценностные основы правовой культуры студентов, правовая ценность, свобода, справедливость, формальное равенство, аксиологический подход, конкретно-исторический подход, смысловое модифицирование правовой ценности, правопонимание, тип правопонимания.

EDN: ZFBQWM

 

Шварц Ксения Андреевна

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ РЕЛОКАЦИЯ И РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ И РАЗЛИЧНЫХ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОГО ЗАКОНА ЮР-ДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Аннотация. Актуальность: В ходе экономических и политических тенденций 2019-2020х годов для практической возможности и успешности смены личного закона юридического лица требуется комплексно анализировать законодательство стран действующей и потенциальной экономической активности, так как в различных правопорядках могут использовать разные подходы к определению lex societatis юридических лиц, что усложняет выбор экономической стратегии развития компаний.

Основная цель: Целью работы является определение соотношения релокации и редомициляции, как основных вариантов изменения личного закона юридического лица, существующим методам определения lex societatis.
Рассматриваемая проблема: Ставится проблема соотношения правовых институтов редомициляции и релокации и коллизионных привязок, используемых при определении личного статута коммерческих юридических лиц в международном частном праве.
Используемые методы: Используемые методы в настоящем исследовании: общенаучные (анализ, аналогия, дедуктивные и индуктивные методы) и специальные (формально-юридический) методы познания. Проанализирована практика применения законодательства о редомициляции при изменении личного закона юридических лиц в порядке Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах» №290-ФЗ от 03.08.2018 (далее - Закон о международных компаниях) , судебная практика Европейского союза (далее - ЕС) и отечественных судов. Выявлены факторы затруднения использования установленного законодательством порядка редомициляции в связи с различием в подходах к определению личного статута юридических лиц. Проанализировано понятие «релокации» и развитие данного правового института в ходе мировых социально-экономических и политических тенденций 2019-2023 годов. Проанализировано законодательство ЕС, Латинской Америки по вопросу релокации юридических лиц. Установлено, что институт релокации имеет широкое распространение на практике. Являясь комплексным многокомпонентным правовым институтом, однако при анализе правоприменительной практики, релокация компании чаще всего влечет определение личного закона юридического лица по месту ведения основной деятельности или местонахождению органов управления.
Выводы: В ходе исследования были получены следующие результаты: институциональное значение редомициляции по смыслу употребления в доктрине и законодательстве большинства стран подтверждает синонимичность понятия применению критерия места инкорпорации юридического лица, а в некоторых случаях применению критерия места нахождения юридического лица. Данное понимание характерно для тех правопорядков, где определение личного статута юридического лица законодательно связывается с вышеуказанными принципами.

Ключевые слова: личный закон юридического лица, личный статут юридического лица, коллизионный метод, частное право, редомициляция, релокация, доктрина, законодательство, смена юрисдикции.

EDN: XSNCBS

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Бурдакова Маргарита Альбертовна

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что одним из самых обсуждаемых и интересных тем в налоговой сфере является новый специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход, который был введен на территории РФ в качестве эксперимента. Несмотря на успешность данного эксперимента, существуют определенные недостатки и правовые коллизии, которые к моменту окончания эксперимента в правовом регулировании данного вопроса должны быть учтены.
Актуальность теоретической разработки темы предопределила цель работы: выявить проблемы правового регулирования налога на профессиональный доход и определить варианты их решения.
В рамках данной работы, автором были рассмотрены три основные проблемы. Первая проблема посвящена вопросу предоставления субъектам РФ права изменять размер налоговой базы, которая не изменялась с момента вступления в силу Федерального закона о налоге на профессиональный доход. Вторая проблема связана с тем, что законодателем не определено понятие места ведения деятельности самозанятых, что вызывает соответствующую правовую коллизию. Третья проблема касается нерешенности вопроса о социальном и медицинском страховании самозанятых, в рамках которого нарушается конституционное право граждан на получение социальных гарантий от государства.
Подводя итоги исследования, автором был сделан вывод о том, что нормативно-правовое регулирование налогообложения самозанятых нуждается в реформировании, поскольку частично отделено от реального правоприменения.
Автором исследования были предложены соответствующие варианты решения, направленные на изменение Федерального закона о налоге на профессиональный доход. По мнению автора, предложенные варианты позволят усовершенствовать правовое регулирование налогообложения самозанятых.
Ключевые слова: налог на профессиональный доход, налоговый эксперимент, специальный налоговый режим, самозанятые, налогоплательщики, налоговая база, место ведения деятельности, социальное и медицинское страхование.

EDN: FACYPS

 

Липень Никита Сергеевич

О ЮРИДИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИНЯТИЯ НЕЗАКОННОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к юридической оценке принятия незаконного нормативного правового акта – это правомерное или противоправное деяние.

Актуальность проблематики статьи обусловлена важностью согласованности и непротиворечивости законодательства, законности нормативных правовых актов. Это является необходимым признаком верховенства права и правового государства.
Основная цель данной работы – оценка различных подходов к юридической квалификации принятия незаконного нормативного правового акта.
Рассматриваемые проблемы. В статье анализируются подходы к причинам принятия незаконных нормативных правовых актов, а также вопросы возможности привлечения к юридической ответственности за эти действия.
Используемые методы. Исследование проведено на основании современной общенаучной методологии. Основным методом выступил формально-догматический подход. Наряду с ним использовались также логический, системный, социологический и иные подходы.
Выводы. Нарушения законности в правотворческой деятельности не носят системного характера, но они есть, о чем свидетельствует деятельность органов юстиции и прокуратуры, судебная практика по делам об оспаривании нормативных правовых актов. Принятие нормативных правовых актов, содержащих незаконные положения, имеет свои объективные и субъективные причины. Прежде всего это связано со сложностью правового регулирования общественных отношений. В качестве субъективных причин выступает недостаточная квалификация или недостаточная добросовестность специалистов правотворческих органов. Принятие незаконных нормативных правовых актов следует рассматривать не в как правонарушение, а как правотворческую ошибку, которая не влечет юридическую ответственность.
Ключевые слова: нормативный правовой акт, законодательство, законность правотворчества, правотворческая ошибка, правонарушение, юридическая ответственность.

EDN: TXZLDH

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Беличенко Артур Витальевич

ОТРАСЛЕВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, И ПРАВООТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ НА ОСНОВАНИИ ЭТИХ НОРМ

Аннотация. Проведенная рекодификация гражданского законодательства, принятие новых кодексов, регулирующих другие общественные отношения обострили проблему соотношения гражданского права и гражданского законодательства со смежными отраслями российского законодательства и права. Это было обусловлено целым рядом обстоятельств, среди которых принятие Семейного кодекса РФ, к предмету регулирования которого в той или иной мере отнесены отношения, которые обладают признаками, которые указаны в ст.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть признаками общественных отношений, составляющих предмет регулирования гражданского законодательства и права; связи гражданско-правового регулирования с публичным правовым регулированием, что повлекло за собой, в частности текстуальное и логическое закрепление в процессуальных кодексах норм гражданского права в обстановке, когда юридическая наука продолжает игнорировать само существование правовых норм, логически закрепленных в актах законодательства; нерешенность в юридической науке ряда проблем, касающихся системы российского законодательства и права, в особенности проблемы комплексных отраслей законодательства и права. Методологическую основу исследования составили общенаучные и специально-юридические методы исследования, а именно: диалектический метод, системно-структурный метод, а также метод анализа и синтеза. При изложенных обстоятельствах возникла острая потребность в исследовании и отраслевой квалификации правовых норм, которые установлены Семейным кодексом РФ и который регулирует, в частности отношения, имеющие признаки, указанные в ст.2 ГК РФ. Таким образом, в процессе формирования семейного законодательства и права часть отношений, имеющих признаки отношений, составляющих предмет регулирования гражданского законодательства (ст.2 ГК РФ), была изъята из указанного предмета и отнесена к предмету регулирования семейного законодательства.

Ключевые слова: семейное законодательство; семейное право; нормы семейного права; семейные правоотношения; гражданское законодательство; гражданское право; нормы гражданского права; гражданские правоотношения; субсидиарное правоотношение; система права.

EDN: ATTUGO

 

Верхова Дарья Валерьевна

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ ОПЕКУНАМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Аннотация. Статья посвящена особенностям и современным проблемам реализации прав несовершеннолетних при заключении сделок с недвижимым имуществом. Несмотря на то, что обеспечение правовых гарантий для несовершеннолетних при совершении сделок с их имуществом — одна из приоритетных задач законодательства о защите прав несовершеннолетних лиц, тем не менее, исключить нарушения прав в полной мере в данной области в настоящее время не представляется возможным, что требует адекватного законодательного решения, а также практики его реализации. Особенно остро стоит вопрос о защите прав несовершеннолетних, оставшихся без родителей.
Целью настоящей статьи является анализ на основе норм российского законодательства особенностей совершения сделок с недвижимостью опекунами несовершеннолетнего, а также формулирование предложений по совершенствованию правового регулирования данной области в целях недопущения нарушений прав несовершеннолетних и обеспечения при необходимости их своевременной защиты.
Методологическая основа. Для достижения указанной цели автор применяет такие общенаучные методы исследования, как анализ, синтез, абстрагирование, дедукция и индукция, а также частнонаучные (структурно-системный, формально-юридический и логический методы).
Выводы. Ключевая особенность совершения сделок с недвижимостью опекунами несовершеннолетнего выражается в том, что опекун может осуществлять отчуждение имущества исключительно при наличии оснований, указанных в законе, а также только после получения предварительного разрешения от органов опеки и попечительства. Кроме того, имущество несовершеннолетнего лица может быть передано органами опеки и попечительства в доверительное управление, сделки в рамках которого также могут совершаться только после получения предварительного разрешения, а также исключительно в интересах несовершеннолетнего, который является выгодоприобретателем по такому договору. Тем не менее, основные положения ГК РФ, определяющие порядок управления имуществом подопечных, не конкретизированы в полной мере в ФЗ «Об опеке и попечительстве», а продублированы, в связи с чем сохраняются значительные пробелы правового регулирования данных вопросов.
Ключевые слова: права несовершеннолетних, сделки с имуществом несовершеннолетних, сделки с недвижимостью, опекун, органы опеки и попечительства, нарушения прав несовершеннолетних.

EDN: IOUTMS

 

Левит Денис Дмитриевич

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ РЕЗУЛЬТАТОВ, СОЗДАННЫХ ТЕХНОЛОГИЯМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация. В последние годы происходит активное развитие информационных, компьютерных технологий, технологий искусственного интеллекта, что сопровождается активным внедрением и использованием таких технологий в повседневной деятельности человека. Вследствие чего возникают практические и теоретические вопросы, связанные с установление правового режима в отношении полученных с помощью искусственного интеллекта результатов, а равно распространение правовой охраны на такие результаты. Одновременно с этим все чаще в правоприменительной практике рассматриваются споры, связанные со стремлением человека к установлению авторских прав в отношении объектов, созданных с помощью нейросетей, искусственного интеллекта. Автором ставится цель анализа действующих в российском законодательстве критериев охраноспособности, в частности, критерия творческого характера произведений, соотношения полученных результатов с деятельностью искусственного интеллекта и определения основных направлений дальнейшего развития законодательства.
Основная проблема сферы правовой охраны результатов, полученных с помощью технологий искусственного интеллекта, заключается в следующем: возникает две ситуации – с одной стороны, разработчики искусственного интеллекта, лица, которые используют искусственный интеллект для получения определенных результатов, стремятся коммерциализировать технологии искусственного интеллекта, с другой стороны, действующее законодательство, понятие и содержание исключительных прав не позволяют такую коммерциализацию осуществить ввиду отсутствия возможности установить правовой режим в отношении результатов, полученных с помощью технологий искусственного интеллекта.
В качестве основных методов исследования используются методы анализа, сравнения, в том числе сравнительно-правового анализа.
Автором делаются выводы о необходимости пересмотра содержания категории творческого характера произведения и закрепления возможности правовой охраны отдельных объектов, полученных путем использования технологий искусственного интеллекта.
Ключевые слова: искусственный интеллект, право интеллектуальной собственности, результат интеллектуальной деятельности, нейросеть, авторское право, автор.

EDN: KSEKEA

 

 Морозов Николай Александрович

ТРАНСГРАНИЧНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ БАНКРОТСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ДО И ПОСЛЕ ДЕЛА WESTWALK PROJECTS LTD.

Аннотация. Статья посвящена вопросу возможности банкротства иностранных юридических лиц в рамках российской юрисдикции.
Актуальность вопроса. Глобализация экономических отношений, проявляющаяся в росте трансграничных финансовых и товарных потоков, привела к размытию активов коммерческих компаний в пределах множества юрисдикций. Санкционная политика иностранных государств вскрыла болезненные последствия такой тенденции и создала ряд непреодолимых препятствий для российских кредиторов, которые имеют притязание к иностранному контрагенту, но лишены доступа к юрисдикции места его нахождения. В таких реалиях отсутствие законодательства о трансграничной несостоятельности приводит к правовой неопределенности, устраняемой разъяснениями высших судов. В феврале 2024 года Верховный Суд РФ предпринял попытку по разрешению указанных противоречий, изложив порядок производства по делу о банкротстве иностранного должника.
Цель исследования: выявление позиций, отраженных в научном дискурсе и судебной практике, которые способны возыметь практический эффект в современных политико-экономических реалиях.
Рассматриваемые проблемы. В статье рассматриваются проблемы, вытекающие из отсутствия законодательного закрепления института трансграничной несостоятельности. Одним из важнейших следствий этого является отсутствие единообразной правоприменительной практике по рассматриваемому вопросу.
Используемые методы. Методологически работа основывается на совокупности общенаучных и специальных методах. К специальным методам исследования относятся формального-юридический, сравнительно-правовой метод, а также метода юридической герменевтики.
Выводы. Позиция Верховного Суда РФ по вопросу трансграничной несостоятельности открыла российскому правопорядку доступ к банкротству иностранных лиц в пределах российской юрисдикции. Высшим судом определены контуры банкротного механизма в отношении иностранного должника, что привело к значительному увеличению количества дел о банкротстве иностранного должника. Вместе с тем, возможность открытия основного производства в российской юрисдикции в нынешних международно-правовых реалиях, по мнению автора, едва найдет отражение в практике. Указанные замечания в настоящий момент подтверждаются практикой российских судов.
Ключевые слова: кредитор, должник, несостоятельность, трансграничное банкротство, юридическое лицо.

EDN: CJAQCZ

 

Стрельников Станислав Валентинович

ПРАВОВЫЕ РИСКИ РАБОТНИКА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРЕМИИ КАК ПООЩРИТЕЛЬНОЙ (СТИМУЛИРУЮЩЕЙ) ВЫПЛАТЫ В ФАКТИЧЕСКУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗЫСКАНИЯ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Аннотация. Актуальность настоящего исследования заключается в невозможности взыскания работником с работодателя в подавляющем большинстве судебных споров невыплаченных поощрительных (стимулирующих) выплат (премий) ввиду ряда различных проблем, что влечет нарушение права работника на своевременную и справедливую заработную плату как охраняемого международным и российским законодательством общепризнанного права.
Основной целью исследования является выявление, анализ, оценка правовых рисков для работника в формулировках типовых критериев премирования и иных положений локальных нормативных актов работодателей, устанавливающих систему оплаты труда, применительно к перспективам взыскания в судебном порядке. Также анализируется судебная практика по спорам о взыскании поощрительных выплат, нормативно-правовое регулирование данного института в Российской Федерации с выявлением недостатков, проблем, пробелов, которые присущи трудовым правоотношениям на текущем этапе развития с разработкой предложений по совершенствованию правового регулирования и правоприменительной практики в данной сфере.
Рассматриваемые проблемы выражаются в злоупотреблении правом со стороны работодателя в форме установления фиктивных поощрительных выплат (как правило, премий), которые фактически являются частью заработной платы, а также в формулировании общих и субъективных критериев для оценки труда в локальных нормативных актах, ввиду чего на практике работнику затруднительно обосновать размер премии, обосновать право на него и взыскать в судебном порядке, чему также способствует формальное рассмотрение данной категории споров российскими судами.
Используемые методы в настоящем исследовании: общенаучные (анализ, аналогия, дедуктивные и индуктивные методы) и специальные (формально-юридический) методы познания.
Выводы в рамках настоящего исследования следующие: автор считает, что именно несовершенство трудового законодательства, а также формальный подход судов к данной категории споров приводят к возможности злоупотребления правом со стороны работодателя и невыплате поощрительных (стимулирующих) выплат. На основании анализа проблематики исследования проведена оценка типовых формулировок критериев премирования в локальных нормативных актах на возможность взыскания премии в судебном порядке при ее невыплате и связанные с этим правовые риски. Акцент также сделан на перспективы взыскания премии ввиду ее неуплаты при увольнении, в том числе с учетом специфики труда (должности, отрасли труда). Исходя из различных типовых обстоятельств данной категории споров, выявлены перспективы судебного взыскания невыплаченных премий. Разработаны практические рекомендации по доказыванию фиктивности премии в суде, совершенствованию нормативного правового регулирования в данной сфере.
Ключевые слова: трудовые споры, система оплаты труда, оплата труда, заработная плата, злоупотребление правом работодателем, взыскание премии, перспективы взыскания премии, невыплата стимулирующих и поощрительных выплат, невыплата премии, правовые риски работника, невыплата заработной платы, критерии и показатели премирования.

EDN: OVQUCP

 

Апажева Даханаго Рашидовна

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Актуальность: Сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике России, обеспечивая продовольственную безопасность. Эффективное регулирование банкротства сельхозорганизаций необходимо для поддержания стабильности аграрного сектора.
Основная цель: Анализ проблем правового регулирования банкротства сельскохозяйственных организаций в Российской Федерации и выработка предложений по их решению.
Рассматриваемые проблемы: Нечеткость определений в законодательстве, недостаточный учет специфики сельхозпроизводства, сложности реализации преимущественного права приобретения имущества, недостаточная квалификация арбитражных управляющих, риски преднамеренного банкротства.
Используемые методы: Системный подход, анализ правовых норм и научных исследований.
Выводы: необходимо совершенствование законодательства, уточнение определений, учет специфики сельхозпроизводства, повышение квалификации управляющих, обновление методов выявления преднамеренного банкротства. Требуется улучшить информирование и консультирование сельскохозяйственных организаций о процедурах банкротства.

Ключевые слова: банкротство, сельскохозяйственные организации, правовое регулирование, финансовое положение, законодательство, признаки, активы, должник.

EDN: WOPUJN